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        襄城企業商標注冊辦理的步驟

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        襄城企業商標注冊辦理的步驟

        作者:許昌鑫飛知識產權代理有限公司 時間:2023-08-10 08:43:19

        今天,我們聯系了一些想注冊商標的客戶。食品商標名稱具有吸引力,但因缺乏意義而無法注冊。那么,什么樣的情況屬于“意義缺失”,為什么“意義缺失”的商標不能得到許昌商標注冊保護呢?商標法對商標規則的意義:注冊商標應當具有的意義在商標許可審查中是非常重要的。商標標識的意義是取得注冊的基礎和必要的前提條件之一。也可能直接影響商標的最終注冊。什么是商標意義?如何判斷商標是否具有重要意義?《商標法》第九條規定,申請注冊的商標應當具有鮮明的特征,易于識別,不得與他人先前取得的合法權利相抵觸。商標的意義不僅包括商標的可識別性,還包括與其他商標的區別。也就是說,商標的意義包括兩個基本要素:其自身的可識別性和與他人的可區別性。

        因此,在確定一個標志是否具有重要意義時,必須考慮和分析其本身的構成、創意、指定商品或服務等因素。

        一、判斷商標是否具有重要意義,首先要考慮商標的構成要素是否具有可識別性??勺R別性是商標發揮差異化功能的前提,也是成為注冊商標的基本要求。相關公眾不可能將某一商標認定為商標,從而起到識別商品來源的作用。一般來說,普通消費者不會承認這個數字是商標,更不會認為它是商標。

        二、商標標識的原創性是決定商標是否具有顯著性的重要因素。需要強調的是,這里的“商標創意”是指商標本身的意義,具有意義的商標可能不具有創意,如“鋼琴”上使用的“長江”沒有創意,但可能具有意義,因此授權注冊;而“空調”上使用的“格力”商標,既有意義又有性。兩者區別的意義不僅在于此,還在于商標的意義判斷,這可能是決定爭議商標是否構成他人商標的復制、仿造和翻譯的重要因素之一。如果他人在先商標缺乏原創性只是一般意義上的詞語,那么即使雙方的商標相同,也不能視為復制品。

        三、商標標識是否具有顯著性,應當與特定的指定商品和服務相結合。從商標意義的角度看,商標可以分為三類:首先,有一些具有內在意義的符號,如捏造的文字,如“海爾”;二是缺乏具有內在意義的標識,如通用名或描述性符號,如“U盤”;三是通過使用獲得顯著的鑒別,如“兩面針”。對于具有內在意義的虛擬詞語,由于其具有很強的意義,不應考慮其與商品或服務的關系。如“海爾”、“康佳”等。一般認為,當商標的含義與商品的屬性關系最小時,商標的意義最強,反之,商標的意義最弱。例如,如果“蘋果”一詞不被視為一種產品,就不可能確定它作為商標注冊是否重要。

        然而,將商品分析與不同的規格相結合將產生不同的結果或可能性。例如,“蘋果”在手機產品的使用中具有很強的意義,因為它的含義與產品屬性無關;如果在蘋果中使用,它將直接代表產品內容,在其他水果產品中也會出現誤認。在判斷一個商標是否具有重要意義時,除了上述因素外,還應以相關公眾的一般認知水平和實踐能力為前提,這樣才能更全面、準確、客觀地判斷一個商標是否具有重要意義?!渡虡朔ā返谑粭l、第十二條是注冊商標應當具有重要意義的有關規定。

        第十一條規定只使用商品的通用名稱、圖形、型號;下列直接代表商品質量、主要原材料、功能、用途、重量、數量等特性的標志,不得注冊為商標。前款所列商標經使用取得顯著特征,易于識別的,可以注冊為商標。第十二條還規定,以立體標志申請商標注冊的,其形狀只能由商品本身的性質決定,取得技術效果所必需的商品形態或者使商品具有實質價值的商品形態,不予登記。此外,在商標評審標準中,注冊商標應當具有顯著性,并具體列舉了其他十種不具有顯著性的情形:

        (1)太簡單的線條,普通的幾何;

        (2)過于復雜的單詞、數字、數字、字母或上述元素的組合;

        (3)一個或兩個共同表達的字母;

        (4)通用阿拉伯數字被指定用于按數字制作模型或產品編號的商品,但不通用或與其他元素結合并具有整體顯著特征的商品除外,或指定用于非模型或產品編號的商品除外產品編號;

        (5)說明所用貨物的常用包裝、容器或裝飾圖案;

        (6)單色;

        (7)非原創性的、代表商品或者服務特點的短語或者句子,但原創性的、不受歡迎的或者與其他要素相結合的、具有整體特征的短語或者句子除外;

        (8)行業或相關行業常用的貿易場所名稱;

        (9)行業或相關行業常用的貿易術語或標志;

        (10)企業的組織形式、行業名稱或簡稱。但上述法律規定并未明確什么是商標意義。

        商標轉讓是許昌商標注冊人在注冊商標的有效期內,依法定程序向商標局申請,將商標專用權轉讓給另一方的行為,商標轉讓完成整個時間大約需要6—10個月左右。

        商標轉讓所需材料:

        1、《轉讓申請/注冊商標申請書》(加蓋公章);

        2、受讓人《商標代理委托書》(加蓋公章);

        3、轉讓人、受讓人的營業執照副本(加蓋公章)/身份證(簽字)復印件;

        4、商標注冊證復印件或受理通知書復印件;

        5、公證處的商標轉讓方申明公證書。

        商標侵權行為是指行為人未經商標權人許可,在相同或類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標,或者其他干涉、妨礙商標權人使用其注冊商標,損害商標權人合法權益的其他行為。注冊商標侵權要承擔哪些責任?承擔賠償的責任行為是要承擔賠償的責任的,侵權人通常需承擔停止侵權的責任,明知或應知是侵權的行為人還要承擔賠償的責任。情節嚴重的,還要承擔刑事責任,我國《刑法》有專門針對知識產權犯罪的規定。

        注冊商標侵權的構成要素有哪些?具備下述四個構成要件的,就屬于侵權行為:

        1、必須有違法行為存在,即指行為人實施了銷售假冒注冊商標商品的行為;

        2、必須有損害事實發生,即指行為人實施的銷售假冒商標商品的行為造成了商標權人的損害后果。銷售假冒他人注冊商標的商品會給權利人造成嚴重的財產損失,同時也會給享有注冊商標權的單位等帶來商譽損害。無論是財產損失還是商譽損害都屬損害事實;

        3、違法行為人主觀上具有過錯,即指行為人對所銷售的商品屬假冒注冊商標的商品的事實系已經知道或者應當知道;

        4、違法行為與損害后果之間必須有因果關系,即指不法行為人的銷售行為與造成商標權人的損害結果存在前因后果的關系。

        根據《中華人民共和國商標法》第五十七條,規定了七種侵犯注冊商標專用權的行為:

        1、未經許昌商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;

        2、未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標,容易導致混淆的;

        3、銷售侵犯注冊商標專用權的商品的;

        4、偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的;

        5、未經商標注冊人同意,更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的;

        6、故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件,幫助他人實施侵犯商標專用權行為的;

        7、給他人的注冊商標專用權造成其他損害的;

        商標權是商標專用權的簡稱,是指商標主管機關依法授予商標所有人對其注冊商標受國家法律保護的專有權。許昌商標注冊人依法支配其注冊商標并禁止他人侵害的權利,包括商標注冊人對其注冊商標的排他使用權、收益權、處分權、續展權和禁止他人侵害的權利.商標是用以區別商品和服務不同來源的商業性標志,由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合或者上述要素的組合構成。我國商標權的獲得必須履行商標注冊程序,而且實行申請在先原則。

        商標注冊是產業活動中的一種識別標志,所以商標權的作用主要在于維護產業活動中的秩序,與專利權的作用主要在于促進產業的發展不同。根據《商標法》規定,商標權有效期10年,自核準注冊之日起計算,期滿前6個月內申請續展,在此期間內未能申請的,可在給予6個月的寬展期。續展可無限重復進行,每次續展期10年。

        商標權是一種無形資產,具有經濟價值,可以用于抵債,即依法轉讓。根據我國《商標法》的規定,商標可以轉讓,轉讓注冊商標時轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議,并共同向商標局提出申請。在轉讓商標權時,應當按照《企業商標管理若干規定》的要求,委托商標評估機構進行商標評估,依照該評估價值處理債務抵償事宜,而且,要及時向商標局申請辦理商標轉讓手續。商標侵權的民事責任商標專用權被侵權的自然人或者法人在民事上有權要求侵權人停止侵害、消除影響、賠償損失。

        商標權的主要特征

        (1)專有性商標權的專有性又稱為獨占性或壟斷性,是指注冊商標所有人對其注冊商標享有專有使用權,其他任何單位及個人非經注冊商標所有人的許可,不得使用該注冊商標。

        (2)時間性商標權的時間性也稱法定時間性,是指商標權為一種有期限的權利,在有效期限內才受法律保護,超過有效期限,商標權即終止,不再受法律保護。

        (3)地域性商標權具有嚴格的地域性,這是由商標權的國內法性質所決定的。如果商標的文字、圖案是他人在先享有著作權的作品,兩者肯定是存在沖突的例如說你的商標文字是某書法家的作品,這時候必然會出現與著作權之間的沖突。我國2001年修訂的《商標法》第9條規定:申請注冊的商標,應當有顯著特征,便于識別,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。

        第31條又重復規定了申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利。目前比較一致的看法是,著作權屬于我國《商標法》所規定的在先權利之一。在2001年《商標法》修訂前,有關在先權利的問題是在原《商標法實施細則》第二十五條中,作為以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的一種情形加以規定的?,F行《商標法》把有關在先權利的規定提升到法律的層次,較之過去是一大進步。但是,現行《商標法》中仍然沒有解決商標權與著作權沖突的具體規定,給實務操作造成了一定的困難,在修訂《商標法》時,應考慮對包括著作權在內的在先權利保護問題作出明確具體的規定。

        在實務中,商標權與著作權發生沖突通常表現為兩類案件:一類是商標確權案件,包括著作權人對于經商標局初步審定并公告的商標,在初審公告期內(即3個月內)向商標局提出異議的案件(簡稱商標異議案件),著作權人對于已經注冊的商標,在該商標注冊之日起5年內向商標評審委員會提出爭議的案件(簡稱商標爭議案件)。商標注冊人未經著作權人的許可,將他人享有著作權的作品申請注冊商標,屬于對他人在先著作權的侵犯,在后商標將不予注冊或予以撤銷。

        另一類是著作權人以商標注冊人(或商標使用人,下同)侵犯其著作權為由,向人民法院提起訴訟的著作權侵權糾紛案件??偟膩碚f,有關在后商標是否侵犯在先著作權的問題,與一般情況下的著作權侵權行為的認定并沒有本質區別,采用的都是接觸加相似性的判斷標準。在具體案件中,應從下面幾個層次來進行審查。

        第一,當事人提出權利主張的標的是否構成作品,或者是作品中具有版權性的部分。作品是著作權產生的前提和基礎,是著作權法律關系得以發生的法律事實,沒有作品,就沒有著作權,也就不會發生著作權與商標權的沖突。所謂作品中具有版權性的部分,則是指作品中能夠體現作者的創作思想,具有原創性,作為智力勞動成果應當受到《著作權法》保護的部分。

        第二,該作品早于商標申請注冊日期創作完成。這是對于權利在先性的要求。如果作品創作完成的時間晚于商標申請注冊日期,那么不僅不能產生在先著作權,著作權本身的合法性反而成為問題。當事人主張在先著作權的,應當提交在先創作完成作品的證據,在先公開發表作品的證據,在先進行版權登記的證據等。

        第三,主張權利人為著作權人或者利害關系人。著作權人是指作者本人,或者以繼承、轉讓等方式取得著作權的人。利害關系人一般是指著作權被許可使用人。

        第四,在后商標與他人享有著作權的作品相同或實質性相似。如果在后商標與他人獨創性較強的作品完全相同,原則上可以認定在后商標是對他人在先作品的抄襲、復制。在后商標與他人作品的實質性相似,則是指在后商標與他人作品相似到這樣一種程度,除了認定為復制而不可能有其他的合理解釋。是否構成實質性相似,案件審理人員應從普通消費者的標準出發,根據個案情況加以判定。

        第五,商標注冊人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權的作品。接觸過或者有可能接觸到他人作品,涉及到商標注冊人在申請注冊商標時的主觀狀態,接觸過即為明知,接觸的可能性與應知近似,但在證明標準上略低于應知。著作權人主張商標注冊人有接觸可能性的,應當提交有關其作品傳播方式、范圍的證據。鑒于著作權法并不排斥不同的主體各自獨立創作完成相同或相近的作品,如果商標注冊人能夠證明在后商標是獨立設計完成的,則不構成對他人在先著作權的侵犯。

        第六,商標注冊人未經著作權人的許可。根據《著作權法》及其《實施條例》有關規定的精神,商標注冊人如主張其取得了著作權人的許可,應就下列情形舉證證明:商標注冊人與著作權人簽訂了著作權許可使用合同;或者著作權人作出過直接的、明確的許可其使用作品申請注冊商標的意思表示,原則上,有關許可使用作品的意思表示應以書面形式作出。

        關于認定商標注冊人是否取得著作權人許可的問題,在司法實踐中產生了較大的爭議。有的同志認為,著作權的許可使用不以簽訂書面合同或著作權人的明示授權為要件,著作權人的默示行為也可以成立著作權許可使用合同。這種觀點是欠缺法律依據的。


         

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